Suspensión Clases Universidad Dr. José Matías Delgado Comunicado Oficial



Comunicado Urgente Universidad Dr. José Matías Delgado

COMUNICADO OFICIAL

A los alumnos y catedráticos de la Universidad Dr. José Matías Delgado, a los padres de familia, a los medios informativos, se les comunica que:

  1. Por razones estrictamente preventivas, las autoridades de la Universidad obedeciendo al comunicado difundido por el Ministerio de Salud, debido a la expansión del virus A H1N1, hace oficial la suspensión de clases regulares en todos los horarios (matutino, vespertino y nocturno) a partir del lunes 27 de Julio y se reanudarán, en sus horarios regulares, el 10 de agosto 2009.
  2. La decisión obedece a nuestro compromiso de salvaguardar la seguridad y el bienestar físico y mental del alumnado, personal docente y administrativo.
  3. Es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
    1. Vigilar su salud y mantenerse atentos a la manifestación de cualquier síntoma gripal. En caso de manifestarse dicho síntoma, acudir a un médico o a la unidad de salud más cercana.
    2. Recordemos que esta es una medida preventiva y no incremento de vacaciones, por lo que se les recomienda firmemente mantenerse fuera de lugares aglomerados como cines, discotecas, restaurantes, etc.
    3. Mantener contacto diario, vía correo electrónico, con el portal de la UJMD, a fin de mantenerse informados de cualquier nueva orientación y con el servidor de CONSCIUS para aquellos que utilizan la herramienta, ya que se les estará enviando material de clases a través de este medio.

Estas disposiciones entran en vigencia a partir del día lunes 27 de Julio de 2009.

Universidad Dr. José Matías Delgado

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Proyectando: Becas de Postgrado y Doctorado de la Fundación Carolina


Ya haz pensado que vas hacer al salir de la Universidad? Posiblemente quieras darte un tiempo para trabajar lo suficiente y poco a poco formar tu vida.

En estos tiempos donde una Licenciatura no es suficiente, es necesario seguir adquiriendo conocimiento, de manera de enriquecer ese curriculum vitae, ya que hoy en día los diferentes buffetes, compañias de abogados, gobierno y empresas en general ya no exijen simplemente un titulo de Licienciado en Ciencias Jurídicas, exigen al menos que puedas hablar dos idiomas como mínimo, tener cursos o diplomados de especialización en diferentes ramas del Derecho, y tener una suficiente inteligencia emocional.

En nuestro país, gracias a la Fundación Carolina se presentan varias Becas de Postgrado y Doctorado, asi como ayuda a las investigaciones y estancias cortas. En este caso, unicamente la pueden pedir personas que ya tengan un titulo de licenciado, dependiendo de la beca que pida.

La Fundación Carolina ofrece 1.700 becas que corresponden a la convocatoria 2009-2010, y entre algunas de las becas que corresponden a nuestra materia estan:

Master en Asesoría Jurídica de Empresas
Instituto de Empresa

Master en Asesoria Jurídica Laboral
Centro de Estudios Garrigues

Master en Ciencia Politica
Universidad de Salamanca

Master en Comunidades Europeas y Unión Europea
Real Instituto de Estudios Europeos

Master en Derecho Ambiental
Universitat Rovira i Virgili

Master en Derecho Constitucional
Universidad de Sevilla

Master en Derecho de la Empresa (BANCO SANTANDER)
Fundación CIFF

Master en Derecho de la Globalización y de la Integración Social
Universidad de Navarra

Master en Derecho de la Union Europea
Universidad Carlos III

Master en Derecho de los Negocios
Universidad Francisco de Vitoria e Ilustre Colegio Abogados de Madrid

Es una buena motivación para tratar de salir bien en las notas y comenzar a proyectarse Que queremos hacer en el futuro.

Carolina Navas
Estudiante de Derecho UJMD
carolnavas@cienciasjuridicas.org

¿Que otras becas conoces? opina abajo

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De Regreso a Clases! Consejos para este ciclo.

Terminaron las vacaciones! a estudiar se ha dicho!

Espero que este ciclo nos vaya bien, es por eso que busque algunos tips para ir súper bien!
Creo que para muchos, una de sus metas es salir bien en sus estudios, subir de nota, ser organizado, etc. Aqui pongo algunos tips que son muy útiles.

Organizate

“Es decir, planificar un marco y tiempo de estudio, tener notas ordenadas, mantener actualizados tus cuadernos y desarrollar un método para adquirir conocimiento. La organización es clave para alcanzar el éxito. Los métodos para hacerlo varian de persona a persona basado su estilo de aprendizaje: auditivo, visual, táctil, etcétera

Es importante saber qué hay que hacer y para cuándo, conocer cuándo hay parciales y fecha de entregas de trabajos.

Usa una agenda para planificar tus proyectos de corto y largo plazo. Y úsala mucho más que el primer mes.

Presta atención y haz preguntas.

Gran parte del conocimiento que adquieras lo recibirás durante clases. Por eso, los expertos te recomiendan prestan atención y tomar notas. “Recuerda que todo lo que se tome en los tests será cubierto en las clases”, dice Ted Hamory. “Hacer preguntas acerca del material y la asignatura parece simple pero es frecuentemente pasado de largo. Es imperativo cuestionar para incrementar el conocimiento. El último modelo de profesor fue probablemente Sócrates. Sócrates nunca leyó sino que preferió hacer preguntas incisivas a sus estudiantes. Por lo tanto, cuestionar es una parte del proceso de aprendizaje y es esencial para alcanzar buenas notas”, recomienda Vielka Mc Farlane.

Si no entiendes, pide ayuda.

¿Estás lidiando con un concepto? No estás seguro de lo que se requiere? Pregunta a tu profesor después de clase. Construir una relación positiva con el maestro te ayuda más de lo que puedes imaginar”, asegura Ted Hamory. No esperes: pide ayuda si no entiendes un concepto. Habla con tu maestro inmediatamente saques una baja nota, y encuentra la manera de mejorarla.

Desarrolla buenos hábitos de estudio.

Esto significa lograr un estilo individual de aprendizaje y acomodarse a él. Algunos chicos memorizan fácilmente, otros no. Algunos aprenden mejor en los intervalos deportivos, mientras otros necesitan estudiar más intensamente. Algunos necesitan música suave de fondo, y en cambio otros requieren silencio total”, asegura Adelaide Zindler, Coach experta en niños y vida familiar y autora del libro de próxima aparición Fearless Parenting.

Conoce las expectativas.

Esto significa, entre otras cosas, conocer los criterios de evaluación de tu trabajo. Los educadores llaman a esto “comprensión del patrón”. Esto sirve para lograr tu trabajo y evaluarlo. Conocer los parámetros te ayudará a modificar tu trabajo para asegurarte una revisión favorable y notas óptimas”, explica Vielka Mc Farlane.

Arma un grupo de estudio.

Judy Molland, educadora, autora de Straight Talk About Schools Today, recomienda los grupos de estudio: “Consigue amigos que compartan tus intereses. Te irá mejor en la universidad y la disfrutarás más”. Vielka Mc Farlane: coincide: “El grupo puede responder preguntas respecto del material, las expectativas sobre lo que te piden y ofrecer apoyo a través del proceso de aprendizaje”.

Lee por placer.

“Muchas personas olvidar leer para divertirse. Mientras en la escuela e incluso después de la escuela hay un placer en leer por un propósito. Pero leer por divertirse no sólo es disfrutable sino que estimula la imaginación, la creatividad y el desarrollo del lenguaje. Todos estos factores son esenciales en conseguir conocimiento, evaluarlo y en última instancia tener éxito en tu aprendizaje, lo que se traduce en buenas calificaciones”, señala Vielka Mc Farlane.

Maneja tus tiempos.

“Esto involucra apartar tiempo para estudiar, hacer las tareas, revisar las notas, y más. Esencialmente, planificar el tiempo para adquirir conocimiento en vez de tratar de embutirlo en el último minuto te ayudará para que obtengas buenas notas”, aconseja Vielka Mc Farlane.

Fuente: http://www.univision.com/content/content.jhtml?&cid=1231608

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Clases Dispoibles para Ciclo 1-2009

Clases Disponibles para Ciclo 1-2009

Derecho Administrativo 1 (1-3)
Derecho Civil 3 (2-3)
Derecho Procesal Civil (1-3)
Derecho Penal 3 (1-3)
Derecho Tributario 0 (1-3)
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Horarios y Fechas de Inscripción

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
INSCRIPCION CICLO 1-2009
INDICACIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION

1- ) Para poder inscribir el alumno debe estar solvente de la primera cuota, matrícula del ciclo
1- 2009 y no tener documentos pendientes de su expediente; esto último consultarlo en ventanillas de atención al estudiante.

2- ) Quien inscriba materias de tercera, cuarta y más matrículas debe presentar autorización de Rectoría.

3- ) La hoja de asesoría y los horarios de clase deben consultarse en la página Web de la Universidad desde el cinco de enero de 2009; además los horarios se publicarán en las carteleras, oportunamente.

4- ) Cada estudiante elaborará al menos dos opciones de horario, inscribirá todas las materias a cursar en el presente ciclo en el periodo ordinario, excepto aquellas materias cuyo prerrequisito está pendiente porque el Docente no ha entregado las notas.

5- ) Las inscripciones se harán personalmente y por orden de llegada conforme al horario programado. Se recomienda no venir antes de la hora indicada, las instalaciones de la facultad estarán abiertas desde las 7:00 am, y las inscripciones iniciarán a las 8:00 am.

6- ) Los alumnos de nuevo ingreso y del plan 1998, inscribirán el lunes 19 de enero, el plan 2003 conforme al horario establecido para dicho proceso.

7- ) El lunes 19 de enero de 2 a 6 p.m. y el martes 20 de 8 a 12 a. m. inscribirán todos los alumnos que cursarán ciclo completo o que no han dejado materias. Se entiende como ciclo completo la inscripción de las cinco materias que comprende dicho periodo, si algún alumno por cualquier motivo no pudiera inscribir las cinco materias o el ciclo cerrado, deberá realizar su proceso de acuerdo al número de carné.

8- ) Cada estudiante debe inscribir las materias permitidas en su hoja de asesoría, CUM, Unidades Valorativas y cumpliendo los prerrequisitos. Primero inscribirán las asignaturas
de cuarta, tercera, segunda y primera, las primeras dos matrículas necesitan ser autorizadas por Rectoría.

9- ) Si un estudiante ha solicitado revisión, o examen diferido en alguna materia debe esperar el resultado de este trámite para inscribirla, en estos casos debe cancelar el arancel correspondiente si la inscripción se realizara en el periodo de adición, retiro o inscripción extemporánea.

10- ) El alumno al momento de inscribir debe dictar al inscriptor, primero el número de sección ya sea uno o dos según el turno, seguidamente el número del grupo.

11- ) Los alumnos de reingreso e ingreso por equivalencias deben presentarse previamente con asesoría académica para recibir la orientación correspondiente a su inscripción los días 5 y 6 de enero de 8 a 12 a.m.

12- ) Antes de retirarse de la mesa de recepción de documentos cada estudiante debe revisar minuciosamente su hoja de inscripción y luego firmarla, en ese momento se le entregará una copia de la misma, pero si no está de acuerdo con lo realizado comuníquelo inmediatamente al inscriptor para hacer la corrección de la misma. Este paso es muy importante porque después de aceptada la inscripción NO HAY CAMBIO DE GRUPO Y SECCIÓN.

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CIVIL 2: La Prescripción, La Prescripción Adquisitiva, Accesión de Posesiones (Pt.1)

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La Prescripción.

Esta clase se divide en 2 partes, en el siguiente post se pondrá la parte final que corresponde, ya que falta concluir con este tema en clase.

La Prescripción

La prescripción, de acuerdo con el Art. 2231 del código civil “es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.”

De la definición que da el Código se deduce, en consecuencia, que la prescripción puede ser adquisitiva o usucapión, y extintiva, liberatoria o prescripción de acciones. La primera produce la adquisición de la propiedad y los demás derechos reales; la segunda opera la extinción de las acciones y derechos ajenos.

Controversia sobre la Unidad de la Prescripción

Para algunos, la prescripción adquisitiva o extintiva son instituciones diferentes. Pothier llego a decir que lo único común que tenían era el nombre. Otros, sin embargo, estiman que la prescripción es una sola institución, sea que se presente bajo la forma de adquisición de derechos o de extinción de obligaciones, pues ambos aspectos dimana de la misma necesidad social, opera de la misma manera y está sometida casi a las mismas reglas.

La doctrina que sostiene la unidad de la prescripción afirma que toda prescripción extintinta es ala vez adquisitiva, porque el deudor adquiere su liberación e incrementa su patrimonio con el equivalente del derecho extinguido por la prescripción; y, por otro lado, la prescripción adquisitiva es al mismo tiempo extintiva. Así se concluye –dicen los partidarios de la unidad de la prescripción-, si se considera que la propiedad es un derecho exclusivo, que por la prescripción el poseedor adquiere el dominio de la cosa y que, al operar la prescripción, el dueño primitivo no puede ejercer las acciones que como tal le correspondían. De aquí se deducirá que la misma prescripción produce por una parte, la adquisición del dominio y, por otra, la extinción de las acciones del dueño. En la venta de cosa ajena, por ejemplo los derechos del dueño se extinguen cuando el comprador gana el dominio de la cosa por prescripción.

Dicen también los partidarios de la unidad de la prescripción que no sólo es el tiempo elemento común de la usucapión y la prescripción extintiva; hay además otro: la inacción del titular del derecho que prescribe, inacción que en la prescripción extintiva consiste en el silencio jurídico voluntario del acreedor frente al desconocimiento que de su derecho hace el deudor; la inacción se revuelve en la prescripción adquisitiva en el silencio jurídico que mantiene el propietario respecto al poseedor, cuyo ánimo de señor y dueño implica un desconocimiento del derecho que aquél tiene en la cosa.

Fundamentos y Justificación de la Prescripción

En todos los tiempos juristas, filósofos y literatos han discutido la justicia y los fundamentos de la prescripción. Siempre esta ha tenido adversarios apasionados. El poeta Enrique Heine (1797 – 1856), que estudio derecho con cierto asco físico, decía que solo un pueblo como el romano, formado por bandidos y picapleitos, era capaz de inventar la prescripción y consagrarla en sus leyes, principalmente en el “Corpus Iuris Civiles”, “ese libro único, cruel e infernal, que nos sentiríamos tentados de llamar la Biblia del diablo”. También hace notal “la justa repugnancia con la que el viejo derecho germánico estigmatiza la prescripción; en la boca del campesino de la Baja Sajonia –agrega Heine- todavía vive el bello y emocionante refrán: “Cien años de injusticia no hacen un año de justicia”.

Los juristas, no influenciados por el ritmo de las olas, en su inmensa mayoría justifican la prescripción por razones de orden social y practico. La seguridad social exige que las relaciones jurídicas no permanezcan eternamente inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas se consoliden. Por eso ha sido llamada la prescripción patrona del género humano. Es evidente que se asegura la paz social, si transcurrido cierto tiempo a nadie se consiente, ni siquiera al antiguo propietario, atacar el derecho del que actualmente tiene la cosa en su poder. Por otra parte, hay un fondo de justicia en reconocer derecho al que ha sabido conservar la cosa y la ha hecho servir o producir, y en desconocer toda pretensión al propietario que no se ha ocupado de ella. Por eso también puede decirse que uno de los varios fundamentos de la prescripción, es la presunción de quien abandona su derecho el que no lo ejercita, pues no se demuestra voluntad de conservarlo. Y todavía resulta útil sancionar con la prescripción al titular del derecho que lo pierde por su negligencia.

En realidad, como dice el profesor belga René Dekkers, “la prescripción es la compensación o reparación que el tiempo nos debe por las pruebas que nos arrebata”. Pueda que algunas veces la prescripción encubra o ampare una expoliación: cuando aprovecha a un poseedor sin titulo y de mala fe, a un usurpador. Pero estas situaciones son raras y, en todo caso, es culpa del verdadero propietario que en un tiempo largo ha sido indolente para reclamar su propiedad. Hay razón para que el legislador piense en que el dueño consentía en ese estado de cosas y, por consiguiente, en la enajenación implícita de su derecho. Una ley romana decía que es difícil presumir que no enajena quien ha consentido que se usucapiese.

En fin, la prescripción desempeña una función social de gran importancia; permite consolidad los derechos y asegura la paz.

Reglas generales comunes a ambas clases de prescripción

El Código antes de entrar a regular cada prescripción en particular, da algunas reglas de carácter general, aplicables a ambas prescripciones.

  1. Necesidad de alegar la prescripción: el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio (Art. 2232 C.)

La razón de esta disposición es clara y no hace sino confirmar el principio general de que el juez debe obrar a petición de parte y sólo excepcionalmente por iniciativa propia.

La otra justificación de la necesidad de alegar la prescripción, radica en la posibilidad de que ésta encubra un acto ilícito.

  1. Renuncia de la Prescripción; cuándo puede hacerse

Según el Art. 12 del Código Civil, pueden renunciarse los derechos cuando sólo miran al interés individual del renunciante y siempre que no esté prohibida su renuncia. De este solo artículo ya se desprende que para estudiar la renuncia en la prescripción debemos hacer un distingo, según que la prescripción se haya cumplido o no; en otros términos, según que el plazo de la prescripción haya corrido íntegramente o no.

En el primer caso, mientras la prescripción no se cumple, no estamos en presencia de un derecho individual, porque la prescripción no está establecida en el solo interés individual sino en el interés total de la colectividad. De aquí que la prescripción no pueda renunciarse antes de que se cumpla el plazo. Si no fuera así, la renuncia de la prescripción seria una cláusula común en todos los contratos; no habría acreedor que no exigiera al deudor la renuncia anticipada de la prescripción. En esta forma la institución desaparecería, y no prestaría la utilidad que ahora proporciona.

Pero desde el momento en que la prescripción ha sido ya cumplida, la situación cambia por completo: de un derecho establecido en el interés general, se transforma en un derecho de interés particular y la ley autoriza expresamente la renuncia de la prescripción.

En ciertos casos, la prescripción puede encubrir la mala fe y el legislador da al individuo de conciencia cabal la oportunidad de renunciar a ella una vez cumplida.

Renuncia Expresa y Tacita de la Prescripción

Según el Articulo 2,239 del Código Civil, la prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente.

La renuncia es expresa cuando se hace en una declaración explicita.

Es tácita cuando el que puede alegarla realiza un hecho o acto que implica reconocer el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, el que debe dinero paga intereses o pide plazo, o el que es demandado permite que se le condene sin invocar a su favor la prescripción.

Naturaleza Jurídica de la Renuncia de la Prescripción

Sólo una vez alegada la prescripción el derecho prescrito se incorpora al patrimonio del prescribiente o éste queda liberado de la deuda. Por tanto, si no se alega la prescripción ninguno de estos efectos se producen y mal puede la renuncia hacer salir del patrimonio un derecho que no ha entrado. De ahí que la renuncia no pueda calificarse como enajenación, ya que esta importa hacer salir del patrimonio un derecho.

Personas que pueden prescribir y contra cuales se puede prescribir.

Art. 2236.- Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las Municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo.

La Prescripción Adquisitiva

Definición

De acuerdo con el Artículo 2231, la prescripción adquisitiva o usucapión puede definirse como un modo de adquirir el dominio de las cosas comerciables ajenas, por haberlas poseído durante cierto tiempo con los requisitos legales.

Características

  1. La prescripción es un modo de adquirir originario, porque si bien la cosa que se adquiere tenia anteriormente un dueño, el prescribiente no la adquiere por traspaso de su dueño, “la adquisición se produce independientemente de cualquier relación de hecho y derecho con el titular anterior”.
  2. La prescripción solo sirve para adquirir el dominio y los demás derechos reales, a excepción de las servidumbres discontinuas e inaparentes, en consecuencia, para adquirir los derechos personales.

    Como regla general, podemos decir que los derechos reales que no son el dominio se adquieren por el modo de adquirir denominado prescripción, cuando el que constituye el derecho real no es dueño de la cosa en la cual éste se constituye. Ejemplo: si doy en prenda una cosa que no es de mi propiedad, el acreedor puede adquirir por prescripción el derecho real de prenda, que no adquirió por la entrega de la cosa garante, ya que le fue hecha por una persona sin poder disposición, sin facultad alguna de constituir derecho real de prenda.

  3. La prescripción es, por regla general un modo de adquirir a titulo singular, es decir, mediante ella solo se pueden adquirir especies determinadas. Sin embargo, como ya lo insinuábamos en una anterior oportunidad, excepcionalmente la prescripción también puede ser a titulo universal, cuando se adquiere o prescribe el derecho de herencia.

  4. La prescripción es un modo de adquirir a titulo gratuito, porque no entraña para el prescribiente ningún desembolso económico, ninguna prestación.

  5. La prescripción es un modo de adquirir por acto entre vivos, porque para operar no tiene por supuesto necesario la muerte de una persona, sino, por el contrario, la vida de ella. Trátese de un hecho que se genera y desenvuelve sin relación alguna con la muerte del sujeto que participa en su producción y, al revés, implica la vida de tal sujeto.

Requisitos de la Adquisición Adquisitiva

Tres son los requisitos de la prescripción adquisitiva:

  1. Una cosa susceptible de esta prescripción.
  2. Existencia de Posesión
  3. Transcurso de un plazo. Propiamente, la exigencia que haya una cosa susceptible de prescripción es un supuesto y no un requisito de ella.

1. Cosas susceptibles de Prescripción

La regla general es que las cosas sean susceptibles de prescripción; sólo por excepción hay cosas imprescriptibles.

Cosas que no se pueden adquirir por prescripción.

  1. Los derechos personales.
  2. Los derechos de la personalidad.
  3. Los derechos reales expresamente exceptuados por el legislador.
  4. Las cosas que están fuera del comercio humano.
  5. Las cosas indeterminadas.
  6. Las cosas propias.*
  7. Las aguas del territorio nacional.

2. Posesión

Necesidad de una posesión con ánimo de señor o dueño.

Solo la verdadera posesión, la que se ejerce con ánimo de señor o dueño, conduce a la adquisición de la propiedad por prescripción. Por eso los simples detentadores o meros tenedores, que reconocen dominio ajeno, no pueden prescribir, como tampoco los que se aprovechan de la omisión de los actos de mera facultad del dueño o de los actos de mera tolerancia del mismo.

Actos de mera facultad y de mera tolerancia

Art. 2238.- La omisión de actos de mera facultad, y la mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen, no confieren posesión, ni dan fundamento a prescripción alguna.

Actos de Mera Facultad

Se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar en lo suyo, sin necesidad del consentimiento de otro. (Art. 2238 C.) El no ejecutar un acto a que faculta el derecho de que se es titular, nada puede envolver a un extraño. Así, el que durante muchos años dejó de edificar en un terreno suyo, no por eso confiere a su vecino el derecho de impedirle que edifique. No podría este último alegar, por ejemplo, que desde hace más de quince años goza de una vista a través del predio no edificado, y que por consiguiente, adquirió la servidumbre de no edificar, de impedir que el otro edifique, pues construir un predio es un acto de mera facultad del dueño, de cuya omisión no puede un tercero derivar posesión alguna que lo habilite para prescribir.

Actos de Mera Tolerancia

Los actos de mera tolerancia no están definidos por la ley. Pero puede decirse, desde el punto de vista del que los tolera, que son aquellos que para él entrañan el ejercicio de un derecho, como permitirlos o no, y a cuya ejecución no se opone por benevolencia y considerando que no atentan contra la integridad del contenido de su derecho. Desde el punto de vista del tercero, son actos de mera tolerancia a los que el realiza sin la intención de ejercitar un derecho propio, sino basándose en la condescendencia del titular del derecho ejercitado.

Transcurso de un Plazo

Fundamento del requisito

Para prescribir adquisitivamente no basta que se haya poseído una cosa susceptible de posesión; es preciso también que transcurra un plazo continuado, que la posesión se prolongue durante el tiempo que señala la ley.

Este requisito da la posibilidad al verdadero propietario para reclamar la cosa que está en poder de otro; sólo si después de cierto tiempo el dueño persiste en su inactividad o negligencia para obtener la devolución del bien que le pertenece, la ley concede preferencia al poseedor dejando la cosa definitivamente en sus manos.

Accesión de Posesiones

Razón de Ser

La ley no exige que toda la posesión continuada de la cosa sea personal, por el contrario, permite juntar, agregar o unir a la posesión del actual titular la de sus antecesores.

Materias en las cuales se aplica la accesión de posesiones

El derecho reconocido a todo sucesor, universal o particular, de añadir a su posesión personal la de su causante o antecesor, se aplica para computar el tiempo en la prescripción adquisitiva y en las acciones posesorias en que se requiere probar la posesión.

Requisitos de la accesión de Posesiones

Para que pueda operar la accesión de posesiones es menester que concurran los siguientes requisitos:

  1. Que exista un vinculo jurídico entre el actual poseedor y su antecesor;

En otros términos, el actual poseedor debe ser sucesor o causa habiente del antecesor en la posesión. En esta materia se entiende por sucesor toda persona que, en virtud de una causa legal, deriva inmediatamente de otro individuo. Por falta de este requisito, el ladrón, aunque es poseedor, no puede agregar a su posesión la de la persona robada, ya que ésta no es jurídicamente su antecesor.

  1. Que las posesiones que se suman sean contiguas y no interrumpidas, y;

O sea, no debe de haber solución de continuidad entre la posesión actual y la que se incorpora a ella ni debe haber interrupción natural ni civil de ninguna de las posesiones que se juntan o suman.

Es de notar que la herencia yacente no se opone a la continuidad de las posesiones, no produce una solución de continuidad entre la posesión del acusante y la del heredero; en consecuencia, éste puede sumar a la suya la de aquel.

  1. Que las posesiones que se junten sean útiles para prescribir.

Las posesiones que se juntan deben ser todas útiles para la prescripción adquisitiva; si una de ellas es inútil, no opera la accesión de posesiones. Seria inútil, por ejemplo, la posesión iniciada con acto violento por el que tiene un titulo de mera tenencia; o la del que posee clandestinamente habiendo d por medio un título de mera tenencia.

Reglas que gobiernan la accesión de posesiones

Son las siguientes:

  1. Es facultativa, la accesión de posesiones es una facultad del sucesor.

  2. Tiene lugar la accesión respecto de antecesores mediatos e inmediatos, la accesión de posesiones tiene lugar respecto de antecesores mediatos e inmediatos.

  3. La apropiación de la posesión del antecesor es con sus calidades y vicios, la posesión de los antecesores accede con sus calidades y vicios a la del sucesor que agrega aquella.

  4. El sucesor no puede escoger sólo los antecesores que le convengan.

De la interrupción de la Prescripción

La prescripción adquisitiva supone la posesión prolongada de la cosa por todo el tiempo señalado por la ley y la inacción del propietario, la no reclamación de éste. Si uno de estos elementos llega a faltar, la prescripción se interrumpe: si se pierde la posesión de la cosa, la interrupción es natural; si cesa la inactividad del dueño, si éste reclama judicialmente su derecho, la interrupción es civil.

Puede definirse, pues, la interrupción de la prescripción, siguiendo a Planiol, como “todo hecho que, destruyendo una de las dos condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva (permanencia de la posesión, inacción del propietario), hace inútil todo el tiempo transcurrido. Este queda definitivamente perdido y no se puede computar en el cálculo del plazo de prescripción. Por tanto, una vez desaparecida de la causa de la interrupción, y si el prescribiente se mantiene en la posesión de la cosa, debe comenzar una nueva prescripción; el plazo anterior a la interrupción queda borrado a los ojos de la ley.

Interrupción Natural

Es todo hecho material, sea del hombre o de la naturaleza, que hace perder la posesión de la cosa.

Art. 2241.- La interrupción es natural:


Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada;

Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona.


La interrupción natural de la primera especie no produce otro efecto que el de descontarse su duración; pero la interrupción natural de la segunda especie hace perder todo el tiempo de la posesión anterior; a menos que se haya recobrado legalmente la posesión, conforme a lo dispuesto en el título “De las acciones posesorias”, pues en tal caso no se entenderá haber habido interrupción para el desposeído.

Interrupción Civil

Art. 2242.- Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa contra el poseedor.

Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aun él en los casos siguientes:


1º Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal;

2º Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o cesó en la persecución por más de tres años;

3º Si el demandado obtuvo sentencia de absolución.


En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda.

Tampoco la interrumpe el juicio conciliatorio.

Requisitos:

  1. Para que se produzca la interrupción civil no basta una gestión privada o extrajudicial; es preciso que se entable un recurso judicial, eso es, una acción ante los tribunales de justicia, cualquiera que ella sea, pues los términos de ley son amplios, como quiera que se refieren a todo recurso judicial, a todo medio de hacer valen judicialmente el derecho que se cree tener.
  2. Para que se produzca la interrupción civil de la prescripción es necesario, finalmente que la demanda judicial se entable y notifique antes de que haya transcurrido el plazo de prescripción.
  3. Es necesario que el reclamo del pretendido dueño, sea notificado al actual poseedor.

Efectos de la Interrupción

La regla general, relativamente a los efectos de la interrupción, es que ésta hacer perder todo el tiempo anterior que se lleva de posesión. Y si el prescribiente posee la cosa, empezará a prescribir de nuevo, como si se tratara de la primera ocasión en que lo hace.

Efectos de la interrupción natural cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona.

En este caso se produce el efecto propio de la interrupción, es decir, se pierde todo el tiempo corrido de prescripción, con una excepción: si el poseedor, por medio de acciones posesorias, recupera la posesión perdida, no se entiende haber habido interrupción para el desposeído.

Personas que pueden invocar la interrupción de la prescripción

Al respecto hay que distinguir entre la interrupción natural y la interrupción civil.

La interrupción natural de la prescripción puede alegarla cualquiera persona que tenga interesan en ello.

La interrupción civil, en cambio, según lo establece el artículo 2242 sólo puede alegarla el que ha entablado la acción. Y por una razón muy sencilla: porque tanto los actos jurídicos como los actos judiciales son de efectos relativos.

Casos en que ni aun la acción judicial produce el efecto de interrumpir la acción


1º Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal;

2º Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o cesó en la persecución por más de tres años;

3º Si el demandado obtuvo sentencia de absolución.

PRESCRIPCION ORDINARIA

Requisitos

Además de las condiciones generales a toda prescripción (prescriptibilidad de la cosa y posesión no interrumpida), la ordinaria necesita dos requisitos propios: 1) posesión regular y b) el transcurso del plazo que la ley señala.

Posesión Regular

Es la que procede de justo titulo y ha sido adquirida de buena fe, aunque ésta no subsista, siendo necesaria además la tradición si el título invocado para poseer es uno traslaticio de dominio.

Como la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece presunción contraria, quiere decir que, una vez cumplido el plazo legal, al que alega la prescripción ordinaria le bastará, por lo general, exhibir justo titulo.

Transcurso de Plazo

Art. 2246.- Para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular no interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren.

Art. 2247.- El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de tres años para los muebles y de diez años para los bienes raíces.

Cada dos días se cuentan entre ausentes por uno solo para el cómputo de los años.

Se entienden presentes, para los efectos de la prescripción, los que viven en el territorio de la República, y ausentes los que residen en país extranjero y que no hayan dejado apoderado competente para la administración de sus bienes.

Suspensión de la Prescripción

La suspensión es la detención del curso del plazo de la prescripción durante el periodo de tiempo que dure la causa suspensiva; pero desaparecida ésta, el plazo de la prescripción continua: el período anterior a la suspensión se agrega al posterior a la cesación de la misma, por manera que el único tiempo que no se computa es el transcurrido mientas existió y subsistió la causa de la suspensión. Al revés de lo que acontece en la interrupción, en la suspensión el tiempo anterior a ella no se pierde, sino que queda simplemente detenido o paralizado. La suspensión no borra el plazo de prescripción; simplemente, le abre un paréntesis.

Supóngase que un poseedor regular de un inmueble lleva cuatro años de posesión ininterrumpida, al cabo de los cuales el dueño cae en demencia, que dura dos años, y cesa después; la prescripción vuelve a correr transcurrido estos dos años, y se consumará cumplió el año posterior a la suspensión, pues los cuatro años anteriores a ésta se suman al año posterior a la misma lo que da cinco años, que es el plazo necesario para adquirir el dominio de los inmuebles por la prescripción adquisitiva ordinaria. Los dos años de suspensión no se computan.

Pero este paréntesis puede estar no solo en el curso de una prescripción ya iniciada, sino también al comienzo. Si una persona entra a poseer un inmueble estando demente el dueño, el plazo del poseedor solo podrá comenzar a correr una vez que el propietario recobre su salud mental.

Efecto de la Suspensión

La suspensión detiene pero no extingue la prescripción: cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si hubo alguno.

Fundamento o razón de ser

El fundamento de la suspensión de la prescripción es la injusticia que supondría dejar correr ésta en contra de personas que se encuentren en la imposibilidad de defender sus derechos. En verdad que los representantes de los incapaces podrian hacerlo por ellos, pero la ley ha querido salvaguardar sus derechos hasta de la negligencia de su representante legal.

Carácter Excepcional

La suspensión de la prescripción es un beneficio jurídico excepcional; sólo existe a favor de las personas que la ley determina.

Campo de Aplicación

Las reglas concernientes a la suspensión de la prescripción aplican tanto a la usucapión como a la prescripción extintiva. Respecto de la primera, en general sólo cabe en la ordinaria.

Causas de Suspensión

Art. 2248.- La prescripción ordinaria puede suspenderse, sin extinguirse; en ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo.

Se suspende la prescripción ordinaria, en favor de las personas siguientes:


1º Los menores, los dementes, los sordomudos, y todos los que estén bajo patria potestad o bajo tutela o curaduría;

2º La herencia yacente.

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CIVIL 2: De la Posesión (Pte.2)

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PARTE 2: De la posesión: Perdida de la Posesión de los Bienes Muebles

Parcial 2

Perdida de la Posesión de los Bienes Muebles

  1. Perdida Simultanea de los Dos Elementos de la Posesión

Ordinariamente el que pierde la posesión pierde al mismo tiempo el corpus y el Animus. Este resultado se produce en dos serios de casos diferentes:

  1. Cuando hay enajenación, el anterior poseedor de la cosa la entrega al adquirente, quien posee, en adelante, en su lugar.
  2. Cuando hay abandono, el poseedor abandona su cosa, con la intención de renunciar a ella; entonces ésta se convierte en una res derelicta.

  1. Perdida del elemento corporal

La segunda manera de perder la posesión consiste en perder el corpus conservando el animus. Y esto acontece:

  1. Cuando uno u otro se apodera de la cosa poseída con ánimo de hacerla suya.
  2. Cuando sin pasar la posesión a otras manos se hace imposible el ejercicio de actos posesorios.
  3. Cuando un animal bravío recupera su libertad natural.
  4. Cuando un animal domestico pierde la costumbre de volver al amparo y dependencia de quien lo poseía. *

(*Confróntese con el código civil salvadoreño)

También se pierde la posesión por no subsistir el corpus cuando se arrojan cosas al mar para alijar la nave. Sin embargo, el dominio de tales cosas no se pierde por sus dueños, quienes pueden reivindicarlas si son salvadas por otra persona. La ley dice expresamente que no se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes arrojan al mar para alijar la nave.

De igual manera se pierde la posesión de las cosas materialmente perdidas y que no se hallan bajo el poder del poseedor.

La diferencia con este precepto, en la cual la posesión de un mueble no se entiende perdida mientras se halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignora accidentalmente su paradero. Este último es el caso del que tiene un objeto en su casa, pero no sabe dónde se encuentra o el lugar en que lo dejó. En cambio, el primero es el caso, por ejemplo, del viajero a quien durante el trayecto caen las cosas del carruaje que los lleva.

En todos los casos dice Planiol, en que el poseedor no puede ejercer de hecho, sobre la cosa, los actos materiales que constituyen la posesión, queda vanamente animado del deseo de poseerla; pierde la posesión; su intención no es suficiente para conservarla.

  1. Perdida del Elemento Intencional

La tercera manera de perder la posesión por la pérdida del animus solamente, es más difícil de concebir; no se puede imaginar nunca una persona que deje de tener la intención de poseer, y siga ejecutando los actos materiales de la posesión. Pero se puede suponer que el poseedor al vender la cosa, consienta en conservarla por cuenta del comprador, cuando con anterioridad la poseía por su propia cuenta. Esto es lo que los antiguos autores llamaban el constituto posesorio; el vendedor se constituye poseedor a nombre ajeno. Desde entonces la posesión verdadera pertenece al comprador, y el vendedor que ha conservado el corpus, pierde la posesión al perder el animus.


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CIVIL 2: Teorías del Origen de la Propiedad

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Fecha: Jueves 14 de agosto de 2008

Clase: 4
(Curso de Derecho Civil: Los Bienes y los Derechos Reales)
Páginas: 135 – 139, 164 – 170

Temas:

Teorías del Origen de la Propiedad
Características del Dominio
Facultades del Derecho de Dominio

Teorías del Origen de la Propiedad

Concepto de Propiedad:

La Propiedad es el derecho que confiere al sujeto el poder más amplio sobre una cosa; en principio, lo faculta para apropiarse en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar.

En cambio, los demás derechos reales otorgan poderes limitados sobre la cosa; sólo autorizan aprovechamientos parciales.

Razón de Existencia:

Al igual que todos los derechos subjetivos patrimoniales, la propiedad tiene como razón de existencia la satisfacción de necesidades humanas de carácter económico. Reconócese como poder para que el individuo obtenga con el ejercicio de esta atribución los medios materiales que le permitan cubrir sus necesidades y desarrollar su vida humana.

Definiciones:

Las definiciones del derecho de propiedad pueden clasificarse en dos grupos:

El primero esta constituido por las definiciones Analíticas. Estas pretenden explicar el concepto desde un punto de vista puramente cuantitativo, como suma de facultades o atribuciones del dueño de la cosa sobre la cual recae el derecho de propiedad. Esta definición no consigna el carácter exclusivo del derecho de propiedad.

Las definiciones Sintéticas por el contrario, basándose en un criterio cualitativo, tratan de dar un concepto unitario de la propiedad; prescinden de la mención de las facultades de dar un concepto unitario de la propiedad; prescinden de la mención de las facultades que ella otorga al titular. No ven el dominio como una suma de facultades, sino un derecho unitario y abstracto, siempre igual y distinto de sus facultades.

Características del Dominio:

Según la doctrina clásica o tradicional, el dominio presenta tres caracteres: es un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo.

(Comentario: Según lo visto en clase, vale la pena mencionar las siguientes características: 1) Es un derecho pleno, 2) Abre todas las facultades, 3) De carácter exclusivo, 4) Es propio de la Persona, 5) Oponible erga omnes)

  • Carácter Absoluto:

El carácter absoluto del derecho de propiedad tiene dos alcances: significa que el dueño puede ejercitar sobre la cosa todas las facultades posibles, y también que tiene un poder soberano para usar, gozar y disponer de ella a su arbitrio, sin que nadie pueda impedírselo.

Los autores modernos para evitar equívocos han sustituido el carácter absoluto por el de la generalidad. El dominio es un derecho general en cuanto autoriza al titular para aprovecharse de todas las utilidades que la cosa es capaz de proporcionar, salvas las excepciones de otros derechos reales sobre la misma cosa. Además es un derecho independiente porque existe por si, no presupone ningún otro derecho.

  • Carácter Exclusivo

El derecho de propiedad es exclusivo porque, por su esencia, supone un titular único facultado para usar, gozar y disponer la cosa y, por ende, para impedir la intromisión de cualquiera otra persona.

  • Carácter Perpetuo

El dominio es perpetuo en cuanto no esta sujeto a limitación de tiempo y puede durar tanto cuanto la cosa; en si mismo no lleva una razón de caducidad, y subsiste independientemente del ejercicio que se puede hacer de el. Por tanto el propietario no pierde el derecho aunque no use la cosa y aunque un tercero sin la voluntad del dueño o contra ella, ejerza actos de dominio.

Evolución Histórica del Derecho de Propiedad

  • Pueblos Primitivos:

Sobre la propiedad territorial o inmueble, historiadores y sociólogos concluyen que en las poblaciones nonadas solo existía una propiedad vaga de todo el grupo social (horda, clan o tribu) sobre las tierras necesarias para la caza y el pastoreo. Tal propiedad común, lógicamente, tenía poca estabilidad por los continuos cambios de la vida nómada. Prevalecía la ley del más fuerte, no existía propiedad privada.

En los pueblos agrícolas el derecho de propiedad aparece bien definido; pero generalmente en forma colectiva y bajo dos modalidades cuya prioridad se discute. Una de estas modalidades es la propiedad colectiva del grupo supra familiar (clan, horda o tribu) en que las tierras arables pertenecen a la comunidad y se distribuyen periódicamente en lotes entre los jefes de familia. La otra modalidad es la de la propiedad familiar: la propiedad corresponde a la familia toda, no a ninguno de sus miembros exclusivamente, y, por tanto, no hay partición ninguna a la muerte del jefe. Es donde inicia el concepto de propiedad privada común y no se permitía la entrada de otros grupos.

  • Etapa Romana

Se discute vivamente hasta qué punto el derecho romano antiguo conoció la propiedad individual. Se origina el concepto de propiedad privada individual pero solo para los ciudadanos.*

  • Edad Media

Bajo la influencia de las legislaciones bárbaras y sobre todo de la organización feudal, la propiedad raíz sufre en la Edad Media una profunda transformación.

La propiedad tuvo un carácter eminentemente político: los reyes disponían de la tierra como de su propio patrimonio y la cedían los señores feudales para premiar los servicios que estos les prestaban en las guerras.

  • Edad Moderna

Al estallar la Revolución Francesa ya era propietario el poseedor, y ya no son más del Rey y vuelve la propiedad privada.

  • Época Actual

Se reconoce la propiedad privada en función social. Además se dan otras distinciones como por ejemplo: Propiedad intelectual, propiedad pública, propiedad privada, etc.

Facultades del Derecho de Dominio

Las facultades de dominio pueden clasificarse en materiales y jurídicas.

Son facultades materiales las que se realizan mediante actos materiales que permiten el aprovechamiento del objeto del derecho (uso, goce y consumo físico de la cosa).

Son facultades jurídicas las que se realizan mediante actos jurídicos. Entre estos se encuentran los actos de disposición, que para ser ejecutados requieren la facultad de disposición.

Facultades Materiales

  • Facultad de Uso

El uso de un caballo, por ejemplo, consiste en hacerlo trabajar; el de una casa, en habitarla; el de un libro, en leerlo.

La facultad de uso se traduce en aplicar la cosa misma a todos los servicios que es capaz de proporcionar, sin tocar sus productos ni realizar ninguna utilización que importe su destrucción inmediata. Si se llega hasta la apropiación de los productos, el uso se transforma en goce y si la primera utilización de la cosa envuelve su destrucción, el uso se confunde en consumo.

  • Facultad de Goce

Es la que habilita para apropiarse los frutos y los productos que la cosa da.

  • Facultad de Abuso o Disposición Material

Es la que se habilita para destruir materialmente la cosa, transformarla o degradarla. Representa la facultad característica del dominio.

Facultades Jurídicas

  • Facultad de Disposición

En un sentido restringido, la facultad de disposición jurídica es el poder del sujeto de desprenderse del derecho que tiene sobre la cosa, sea o no a favor de otra persona, y sea por un acto por causa de muerte o por uno entre vivos. Son formas de disposición la renuncia, el abandono y la enajenación.

  • Enajenación

En sentido amplio, la enajenación es todo acto de disposición entre vivos por el cual el titular transfiere su derecho a otra persona o constituye sobre el un nuevo derecho real a favor de un tercero, nuevo derecho que viene a limitar o gravar el suyo ya existente.

En sentido estricto y más propio, la enajenación es el acto por el cual el titular transfiere su derecho a otra persona. En otros términos, la enajenación es el acto que hace salir de un patrimonio un derecho ya existente para que pase a formar parte de otro patrimonio diverso.

En la acepción amplia, tanto se enajena cuando se transfiere el dominio como cuando se hipoteca, empeña o constituye una servidumbre; en el sentido técnico y propio, solo se enajena cuando se transfiere el derecho.

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